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  • 貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟之回責原則分析

    時間:2024-09-20 02:16:25 法學畢業(yè)論文 我要投稿
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    貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟之回責原則分析

    摘要:貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟的舉證責任涉及到侵權(quán)訴訟回責原則的適用。一般以為貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟的回責原則為過錯責任原則,但鑒于貿(mào)易秘密侵權(quán)之隱蔽性的特點,司法實踐中對貿(mào)易秘密之秘密性的認定、被告對原告的貿(mào)易秘密采取了不正當競爭行為的認定法院采用了事實推斷的。司法實踐中答應根據(jù)規(guī)定或者已知事實和日常生活經(jīng)驗法則進行推斷,而“過錯推定原則”的適用須有法律的明文規(guī)定,因此事實推斷并不即是“過錯推定原則”的適用。貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟并不存在“過錯推定原則”適用的情形。

      正文:

      貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟的舉證責任題目是學術(shù)界探討的比較少的一個領(lǐng)域。舉證責任題目的以侵權(quán)責任的構(gòu)成為源頭,而侵權(quán)責任的構(gòu)成要件又由侵權(quán)行為的回責原則所決定(注1)。因此研究貿(mào)易秘密侵權(quán)行為的回責原則對于確定原被告雙方的舉證責任具有重大意義。

      侵權(quán)行為的回責原則,是指在侵權(quán)行為或物件造成他人損害的情況下,應當根據(jù)何種規(guī)則和標準而使行為人承擔責任(注2)。我國民事侵權(quán)法一般把回責原則分為三大類:過錯責任原則、無過錯責任原則和公平責任原則(注3)。過錯責任原則要求侵權(quán)人承擔侵權(quán)責任的條件是侵權(quán)人主觀上具有過錯,即故意或者過失。無過錯責任原則,是指不問行為人主觀上是否具有過錯,只要其行為與損害后果間存在因果關(guān)系,就應承擔民事責任的回責原則(注4)。公平責任,又稱為衡平責任,是指當事人雙方在對造成的損害均無過錯的情況下,由人民法院根據(jù)公平的觀念,在考慮當事人的財產(chǎn)狀況及其他情況的基礎(chǔ)上,責令加害人對受害人的財產(chǎn)給予適當補償(注5)。上述三種回責原則均為我國的民法所確認。

      在過錯責任原則中存在一種特殊形態(tài)的回責原則,即過錯推定原則。過錯推定原則是過錯責任原則在司法實踐中的具體。這種回責原則所確定的責任構(gòu)成要件方面,以及過錯推定責任所具有的制裁、、預防、確定行為標準等功能方面,同過錯責任原則基本相同,但二者仍然存在一些不同之處:

      1、二者在舉證責任的分配上不同。過錯責任原則采取“誰主張誰舉證”的原則,因此由提出主張的一方當事人承擔舉證責任。而在過錯推定原則下,舉證責任發(fā)生了顛倒(注6),提出主張的一方無需就行為人的過錯負舉證責任,相對方只有證實自己沒有過錯或者存在法律規(guī)定的抗辯事由才可以免責。

      2、過錯的輕重對責任的不同。過錯責任原則將過錯區(qū)分為不同的程度,據(jù)此確定行為人責任的大小與輕重。在過錯推定的情況下,由于行為人的過錯是推定的,過錯本身具有一定的或然性,因而難以確定過錯的程度。所以在過錯推定中,過錯程度對責任的大小及輕重沒有影響。

      3、過錯責任嚴格區(qū)分受害人的過錯與行為人的過錯,在混合過錯中根據(jù)當事人雙方的過錯程度確定雙方各自應承擔的責任。由于在過錯推定中難以確定行為人的過錯程度,所以也就無法對行為人與受害人的過錯程度進行比較。在適用過錯推定的特殊侵權(quán)行為中,即使能夠證實受害人對于損害的發(fā)生也有過錯,也不能因此免除行為人的責任,除非損害完全是由受害人的故意引起的。

      過錯推定原則的適用過程中采用了“推定”的方法。所謂推定是指根據(jù)已知的事實推出未知事實的一種判定方法或者判定過程。過錯推定,是指為了保護相對人或受害人的正當權(quán)益,法律規(guī)定行為人只有在證實自己沒有過錯的情況下,行為人才可以不承擔責任。一方面由于過錯本身是一個不斷的概念,隨著、、技術(shù)及人們知識水平的不斷變化而變化,在很多情況下,由于現(xiàn)有水平和知識水平的限制,很難確定行為人是否具有過錯,為了保護相對人的正當權(quán)益,需要借助于過錯推定認定行為人具有過錯;另一方面,從加害人的角度來看,加害人更了解損害發(fā)生的原因,讓其承擔舉證責任有利于查清事實從而決定責任的回屬?梢娺^錯推定原則適用的本身是在減輕提出主張一方的舉證責任,而加重相對方的舉證責任,這同民事訴訟法中“誰主張誰舉證”的通行原則是相背的;诖,適用過錯推定原則的條件是法律有明文規(guī)定,即只有法律規(guī)定可以適用過錯推定的情形才可以適用過錯推定原則。

      明確了我國民事侵權(quán)理論中的三大回責原則之后,我們一下我國在侵犯貿(mào)易秘密訴訟中所適用的回責原則。

      在我國規(guī)制貿(mào)易秘密的法律、法規(guī)、規(guī)章、司法解釋以及國際條約主要有:《民法通則》(1987年1月1日起實施,以下若不注明,含義相同)、《反不正當競爭法》(1993年9月2日)、《科學技術(shù)進步法》(1993年10月1日)、《關(guān)于審理科技糾紛案件若干題目的規(guī)定》(最高人民法院,1995年4月2日)、《關(guān)于禁止侵犯貿(mào)易秘密行為的若干規(guī)定》(國家工商行政治理局,1995年11月23日起實施,1998年12月3日修改)、《促進科技成果轉(zhuǎn)化法》(1996年10月1日)、《關(guān)于加強科技職員活動中技術(shù)秘密治理的若干意見》(國家科委,1997年7月2日)、《關(guān)于貿(mào)易秘密構(gòu)成要件題目的答復》(國家工商行政治理局,1998年6月12日)、《刑法》(1997年10月1日)、《關(guān)于勞動爭議案件中涉及貿(mào)易秘密侵權(quán)題目的函》(勞動和保障部辦公廳1999年7月7日)、《合同法》(1999年10月1日)、《關(guān)于延長和修改兩國政府科學技術(shù)合作協(xié)定的協(xié)議》(中美,1991年4月12日簽署)、《關(guān)于保護知識產(chǎn)權(quán)的諒解備忘錄》(中美,1992年1月17日簽訂)、《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(2001年11月10日簽署)。其中最重要確當數(shù)《中華人民共和國反不正當競爭法》,該法對貿(mào)易秘密的定義、范圍、侵犯貿(mào)易秘密的具體行為等做出了具體的規(guī)定。結(jié)合《刑法》中有關(guān)侵犯貿(mào)易的規(guī)定,概括而言,侵犯貿(mào)易秘密的行為主要包括以下幾種:

      1、以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權(quán)利人的貿(mào)易秘密。盜竊,是指以非法占有為目的,秘密竊取權(quán)利人的貿(mào)易秘密。利誘,是指以物質(zhì)和非物質(zhì)利益誘使把握和了解權(quán)利人貿(mào)易秘密的有關(guān)職員向其表露貿(mào)易秘密,這是實踐中常見的一種方式。脅迫,是指以給貿(mào)易秘密權(quán)利人或把握了解貿(mào)易秘密的有關(guān)職員造成損失相要挾,迫使其交出貿(mào)易秘密的行為。

      2、表露、使用或者答應他人使用不正當手段獲取的權(quán)利人的貿(mào)易秘密。這是行為人侵犯貿(mào)易秘密這一非法行為的繼續(xù)。是對貿(mào)易秘密的進一步侵犯。表露,是指行為人公然非法獲取貿(mào)易秘密的行為,不論出于何種目的和動機,只要實現(xiàn)了公然的行為即可構(gòu)成。使用,通常指行為人以獲取利益為目的,將非法獲取的貿(mào)易秘密直接用于生產(chǎn)、經(jīng)營之中的行為。答應他人使用,指行為人將非法獲取的貿(mào)易秘密提供和轉(zhuǎn)讓給他人使用。

      3、違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)守舊貿(mào)易秘密的要求,表露、使用或者答應他人使用其所把握的貿(mào)易秘密。這一種侵權(quán)行為是以行為人和權(quán)利人之間有守舊貿(mào)易秘密的權(quán)利義務(wù)關(guān)系為條件的。固然行為人因正當方式獲得和把握了權(quán)利人的貿(mào)易秘密,但應嚴格地履行保密義務(wù)。假如是行為人違反保密義務(wù),將其把握的貿(mào)易秘密予以表露、使用或者答應他人使用,顯然屬于一種嚴重的不正當競爭行為。如貿(mào)易秘密權(quán)利人的內(nèi)部職員、調(diào)離職員、離退休職員為了獲取較高的報酬和額外的報酬,將權(quán)利人的貿(mào)易秘密有償?shù)靥峁┧恕?BR>
      4、第三人明知或應知他人以不正當手段侵犯了權(quán)利人的貿(mào)易秘密,而予以獲取、使用或者表露該貿(mào)易秘密的,也視為侵犯貿(mào)易秘密。所謂第三人,指直接獲取權(quán)利人貿(mào)易秘密的行為人以外的其他人,明知是對向其傳授貿(mào)易秘密的人具有獲取貿(mào)易秘密的非法行為的確切性熟悉,應知是一種主觀上的預見性。只要將行為人明知或應知他人以不正當手段侵犯了權(quán)利人的貿(mào)易秘密而對該貿(mào)易秘密予以獲取、使用或表露的,盡管具有間接性質(zhì)仍構(gòu)成對貿(mào)易秘密的侵犯。

      從以上幾種行為的性質(zhì)來看,行為人均有故意或者過失的心里狀態(tài),即行為人具有主觀過錯。從我國《反不正當競爭法》和《刑法》的規(guī)定來看,我國對侵犯貿(mào)易秘密行為的規(guī)定采取的是范圍限制型規(guī)定,即只就上述法律規(guī)定的侵權(quán)行為追究法律責任。由此可以看出,我國法律對侵犯貿(mào)易秘密行為責任認定中包含有對行為人主觀過錯的要求,即貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟實行的是過錯責任原則。

      由于我國的《反不正當競爭法》和《刑法》均規(guī)定了貿(mào)易秘密的含義,規(guī)定貿(mào)易秘密是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。根據(jù)上述規(guī)定,貿(mào)易秘密的構(gòu)成要件中包含有秘密性的要求,即被稱為貿(mào)易秘密的信息不為公眾所知悉,不能從公然渠道直接獲取。但對貿(mào)易秘密之秘密性的證實由主張貿(mào)易秘密所有權(quán)確當事人來證實很難,但由相對方來證實其獲得的相關(guān)信息來自于公然渠道則相對輕易得多。這是由于,一方面,單純的“秘密性”只能通過間接的手段來證實,即只能通過其他相關(guān)事實來推定秘密性的存在;另一方面,行為人對實在施的行為最為熟悉,由其來證實其所擁有的信息來自于正當渠道更公道一些。同理,在原告舉證證實被告把握的信息同原告的貿(mào)易秘密存在一致性或相同性、被告有接觸原告貿(mào)易秘密的條件或者機會后,假如被告不能證實其信息是其通過自主開發(fā)、研制而獲得,或者通過反向工程而獲得,或者經(jīng)過貿(mào)易秘密所有權(quán)人的許可使用,或者通過其他正當渠道而獲得,則推定被告是通過不正當手段獲得了原告的貿(mào)易秘密。因此盡管上述兩部法律規(guī)定了貿(mào)易秘密侵權(quán)的具體類型,但是對貿(mào)易秘密本身之“秘密性”的認定、對侵權(quán)人就權(quán)利人的貿(mào)易秘密采取了不正當競爭行為的認定在由原告直接舉證碰到困難時,就只能用事實推定的來轉(zhuǎn)移舉證責任。這完全符合我國司法解釋的相關(guān)規(guī)定:我國《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第九條第一款第(三)項規(guī)定,根據(jù)法律規(guī)定或者已知事實和日常生活經(jīng)驗法則,能推定出的另一事實,當事人無需舉證;該條第二款同時規(guī)定:當事人有相反證據(jù)足以推翻的除外。

      最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七條規(guī)定,人民法院可以根據(jù)公平原則和老實信用原則,綜合當事人舉證能力等因素確定舉證責任的承擔。由于關(guān)于貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟法律并未規(guī)定其有適用“舉證責任顛倒”的情形,因此,在涉及“秘密性”、“獲取貿(mào)易秘密的不正當競爭手段”的舉證方面,法院可以根據(jù)具體情況,來決定由原告直接證實還是由被告就“信息已經(jīng)公然”、“被告通過正當手段獲得貿(mào)易秘密”進行舉證。筆者以為被告承擔的上述舉證責任與“舉證責任顛倒”有著以下兩方面的重要區(qū)別:

      1、被告對“信息已經(jīng)公然”、“被告通過正當手段獲得貿(mào)易秘密”進行舉證是法院運用舉證責任分配自由裁量權(quán)的結(jié)果,而“舉證責任顛倒”是基于法律的明文規(guī)定。

      2、某些情況下可由原告直接證實貿(mào)易秘密的“秘密性”、“被告通過不正當競爭手段把握了或者處理了原告的貿(mào)易秘密”,而“舉證責任顛倒”僅是指被告承擔舉證責任的情形。

      可見被告承擔上述舉證責任,不是基于“舉證責任顛倒”,而是基于舉證責任的重新分配,是法院運用舉證責任分配自由裁量權(quán)的結(jié)果。

      按照學術(shù)界的普遍觀點,適用舉證責任顛倒的條件是過錯推定原則的適用。基于這種熟悉,筆者以為最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第四條實際上規(guī)定了八種適用過錯推定原則的情形。然而,我們發(fā)現(xiàn)其中并沒有侵犯貿(mào)易秘密的相關(guān)規(guī)定,其他法律、法規(guī)和司法解釋也未見有相關(guān)規(guī)定。由于過錯推定原則適用的條件是法律有明文規(guī)定,因此,筆者以為,在貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟中貿(mào)易秘密之“秘密性”的認定、法院關(guān)于被告對原告的貿(mào)易秘密采取了不正當競爭手段的認定,并非是“過錯推定原則”的適用,而僅是“推定”這種司法判定方法的適用。

      綜上,筆者以為,貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟中并不存在舉證責任顛倒的情形,(注7)因此也不存在適用“過錯推定原則”的情形,貿(mào)易秘密侵權(quán)訴訟的回責原則僅是“過錯責任原則”。

      ——1參見王利明、楊立新著:《侵權(quán)行為法》,法律出版社1998年版,第37頁。

      2參見張新寶著:《中國侵權(quán)行為法》,中國出版社1998年版,第45頁。

      3參見魏振瀛主編:《民法》,北京大學出版社、高等出版社,2000年版,第679頁。

      4參見魏振瀛主編:《民法》,北京大學出版社、高等教育出版社,2000年版,第682頁

      5參見王利明、楊立新著:《中國侵權(quán)行為法》,法律出版社1998年版,第27-28頁。

      6“……在民事訴訟中過錯推定只能作為一項例外規(guī)定或特殊規(guī)定,……,其適用的條件,是且只能是‘加害嫌疑人負擔舉證責任的情形’,或者法律所規(guī)定的‘舉證責任顛倒的情形’。就是說,只有在加害嫌疑人負擔舉證責任的情形或者舉證責任顛倒的情況(這些情況須有法律規(guī)定)下,假如加害嫌疑人舉不出足夠的證據(jù)證實其本身無過錯,才能適用‘過錯推定’原則推論其有過錯,由其承擔損害賠償責任!眳⒁娙~自強著:《民事證據(jù)》,法律出版社1999年版,第124頁。

      7關(guān)于《關(guān)于全國部分法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作座談會紀要》中談到的:“……人民法院對于當事人的某些主張,應當根據(jù)法律并從實際情況出發(fā),實行‘舉證責任顛倒’的原則,即一方對于自己的主張,由于證據(jù)被對方把握而無法以正當手段收集證據(jù)時,人民法院應當要求對方當事人舉證。例如,在方法專利和技術(shù)秘密侵權(quán)訴訟中的被告,應當提供其使用的方法的證據(jù),被告拒不提供證據(jù)的,人民法院可以根據(jù)查明的案件事實,認定被告是否構(gòu)成侵權(quán)!惫P者以為,這里只是夸大在有關(guān)技術(shù)秘密侵權(quán)的情況下法院可以按照舉證責任顛倒的方式(或者按照這里的說法,稱為舉證責任顛倒原則)分配舉證責任,而不是說對技術(shù)秘密侵權(quán)實行舉證責任顛倒。

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